破产管理人民事责任制度研究样本.doc
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1、破产管理人民事责任制度研究(1)杨 彪 广东省高级人民法院上传时间:-6-2 关键词: 破产管理人/注意义务/忠实义务/教授过失/利益平衡 内容提要: 破产法是现代市场经济法律制度关键分支,其立法和司法实践表现了社会公共政策需求。破产管理人在破产程序中担任要职,是各方利益冲突焦点,其所负担民事义务和责任是对破产债权人和利害关系人正当利益关键保障。建构公平合理破产管理人民事责任制度,对于实现破产债权,保持各方利益平衡含有举足轻重意义。文章以过失归责标准为先导,经过民事义务控制手段细化破产管理人负担注意义务和忠实义务,综合考量社会经济发展政策和破产管理人职业阶层生存空间原因,确立破产管理人负担民事
2、责任要件及其对应限制方法,意在对中国破产法修改和侵权法理论发展有所裨益。 序现代社会激励企业和当事人以健全姿态进行经济交往。然而,破产制度促进经济关系人对资产进行重组,充足优化资源配置,以期实现脱胎换骨作用,亦同时将关系人因经营失败所造成损害抑制在有限范围内。所以,破产制度对维持社会经济生活健全性而言,其关键性不言而喻。以传统法律眼光看来,破产是一个对债务人全部财产概括清偿实施程序。破产财产管理和处分是整个破产程序得以顺利进行关键。这是一项包含各方利益冲突艰巨任务,需要由专门机构或人员来完成,即破产管理人。破产程序能否公正、高效、顺利地进行,和破产管理人有着亲密关系。所以,整个破产程序甚至被视
3、为是以破产管理人为中心而推进,破产管理人在整个破产程序中发挥着至关关键作用。i可是,破产管理人须为自己过失负担对应民事责任,首先是源于朴素法学观念:享受权利,就必需负担法律义务和责任。破产管理人因受信托而行使多种管理处分破产财产权利,并取得对应酬劳,她就必需负担一定风险,确保自己行为符正当律预设目标,不然就得接收法律惩戒。正是因为破产管理人对破产财团控制权拥有和行使,造成了破产管理人和利害关系人(债权人、债务人、第三人)之间实力悬殊之客观事实。为扭转这一失衡利益格局,需要确立破产管理人民事责任制度,以期实现对公平正义这一法律终极目标追求。破产管理人民事责任问题研究,含有理论和实践上重大价值。i
4、i从理论上来看,该问题属于侵权法中教授责任范围,包含破产管理技能和标准法律认定。在破产制度颇为发达一般法国家,法学界和实务界亦未能对此形成统一见解,多种学说和见解层出不穷,迄今未有定论。iii对之细加探析,有利于教授责任法理澄清和具体制度细化,填补中国学术界对破产管理人民事责任制度研究空白,健全破产法律制度体系,加强破产法和侵权法之间对话和沟通,以实现法学方法论进步。从实践上来看,对此问题研究能够为司法实践确立裁判标准,结束长久以来相关破产管理人民事责任无法可依尴尬局面,从而有效地控制和监督整个破产程序,降低破产管理人和利害关系人之间争议和冲突,降低破产制度交易费用,顺利实现社会资源优化配置最
5、高目标。因为破产管理人基于法定或约定职权掌控着全部破产财产,能对经营破产财产风险进行直接控制,而其次,破产债权人无权直接管理破产财产,唯有经过追究破产管理人民事责任来保障其利益。所以,破产管理人法律责任归根结底是一个市场经营风险公平和分配问题。它必需兼顾破产管理人执业活动制度价值和利害关系人现有利益两个方面,保持双方力量均衡。遵照利益平衡进路,对破产管理人民事责任界定不可不包含对破产管理人执业过失认定和归责、损害赔偿责任确实定和公平分担等诸问题,不可不对破产管理人教授特征、执业特点有充足认识。有鉴于此,本文拟以下列三点作为讨论根本:(1)破产管理人负担民事责任含有何种民事义务基础?破产管理人民
6、事义务和民事责任对称关系为何?(2)破产管理人教授性质对其责任认定有何影响?(3)怎样妥善处理各方利益,在保障破产管理人职业群体生存发展空间情况下实现破产法立法目标?一、破产管理人法律地位和职业视角破产管理人制度起源可追溯至古罗马时代。当初,权利实现以债权人自力救助主义为主。债权人胜诉后,可经过自行实施实现其权利,故破产程序和部分强制实施程序并无区分。而且,债权人能够采取对债务人人身实施方法清偿债务(如债务人自由、声誉、身体和生命均可作为实施对象,甚至多数债权人可肢解债务人尸体以达公平分配之目标)。以后,以委付财产为关键方法财产实施制度逐步建立并取得发展。法官可依债权人之请求,发给管财命令(m
7、issio),许可债权人占有债务人全部财产。管财命令应该公布,其它债权人可参与管理债务人财产并取得分配。此种制度即被视为后世破产制度起源。但此处之管财命令只相当于今日之破产宣告,至于以后之财产怎样保管、变价和分配,和分配之顺位等,均由债权人自行办理,此即债权人自助主义。同时,法律还要求,宣告债务人财产交债权人占有30以后,债权人可为财产之变价而申请法院就债权人中选任Magister,即财产管理人,由她充当拍卖财产尤其责任人,且采取总括拍卖方法。然而,实际上因为法院公布管财令到财产之变价分配之间所需时间较长,应有专员负责管理债务人财产,故有时由该财产管理人兼负管理之责。所以,Magister 中
8、已包含了破产管理人内容,罗马法之Magister制,实为破产管理人或破产清算人制度开端。iv 罗马帝制时代以后,改破产财产总括拍卖为部分拍卖,其程序较之总括拍卖更为复杂,所需时间也更长久,更有设置专门管理人之必需。立法于是要求必需选任财产管理人(Curator),即相当于今日之破产管理人。以后,破产案件之处理权限,逐步归之于法院。但在破产宣告后,破产财产管理和清算工作繁杂沉重,加之大量法律事务和非法律事务掺杂其间,所以远非法院人力物力所能胜任,故仍有成立专门清算组织必需。此项制度延续、发展至今,便形成了现代破产管理人制度。v时至今日,各国破产法全部无一例外地在破产程序中设置了破产管理人,只不过
9、具体称谓有所不一样。美国法称为“破产受托人”(bankruptcy trustee)vi,英国法称为“破产接管人”(receiver)vii,日本法称为“破产管财人”viii,欧盟统一破产条例称之为“清算人”(liquidator)ix,德国法、台湾法称之为“破产管理人”x,香港法称之为“破产受托人”xi,中国现行企业破产法和企业法称为“清算组”xii,而中国破产法(草案)(征求意见稿)称为“破产管理人”xiii。但不管各国称谓有何差异,其享受权利和负担义务并没有什么实质不一样,为了讨论方便,本文统一称之为破产管理人。(一)破产管理人法律地位破产管理人行为性质和责任后果由破产管理人法律地位所决
10、定。所以,探讨破产管理人法律地位及配套制度,能够为确定其民事义务性质、过失认定标准及责任负担形式提供参考依据。1破产管理人法律性质在破产法历史发展中,大陆法系相关破产管理人法律性质理论一直存在着较大分歧,关键形成了三种学说:xiv(1)代理说。该说是最早相关破产管理人法律性质学说,其实质源于破产程序自力救助主义,它认为破产程序性质属于清偿程序,本质上是非诉程序,重在处理破产债权人和破产债务人之间私人清偿关系,属于私法范围,由此形成法律关系无异于通常民事代理。依据破产管理人代理利益不一样,代理说又分为破产人代理人说、债权人代理人说和共同代理人说。(2)职务说。该说是破产程序公力救助主义产物。它最
11、早源于1892年德国民事判例集中所载一则判例。xv此说和代理说形成鲜明对比。职务说强调破产程序是全体债权人对破产人财产进行强制实施程序,重视国家强制实施机关和破产人及债权人之间公法关系,从而将破产管理人视为强制实施机关公务员。职务说又分为公法上职务说和私法上职务说。公法上职务说把破产管理人看成全体债权人实施机关,因为其实施职务额内容是经过变卖债务人财产来清偿债权人债权。私法上职务说认为即使破产管理人职务是国家委托,但只是以私人名义进行。总而言之,职务说不认为破产管理人以特定其它利害关系人为背景行使职务,而是以合适地实施破产程序为其职务。xvi(3)机关说。机关说又称为破产财团代表说。此说最早由
12、德国汉堡大学鲍狄奇教授于1964年提出。该说认为破产财团是权利义务主体,从而脱离破产人而有独立存在特定目标。破产财团在破产程序中被人格化,破产管理人管理和处分财产以破产财团名义进行,所以,破产管理人是破产财团代表人。此说最大优点在于能够克服代理说和职务说所无法处理一系列理论难题,能够在一定程度上解释破产程序中出现相关问题。xvii该说既能使破产管理人在利害关系上独立于破产人和破产债权人,确保破产程序公正、合理地进行,又能使诸如破产财产主体归属、破产宣告前债权债务关系承接和破产宣告后新生债权债务关系承受、否认权主张对象、和企业能否因原组织机构管理职能丧失而取得或丧失独立存在价值等理论难题迎刃而解
13、,有利于清算组最大程度地搜集法定破产财产,维护破产财团各项权利,保持破产财产合理价值组成,从而更充足满足债权人清偿要求。不言而喻,认可破产财团代表说前提,就是要在新破产立法中和理论上认可破产财产整体集合所组成财产团体含有些人格化主体地位。换言之,就是摆脱财产只能作为权利客体理论局限,认可由众多具体、分散、单项破产财产组成破产财团含有统一财产整体人格化身份,认可破产财产集合体能够脱离原全部者为特定目标而独立存在人格价值,也即认可权利客体人格化。所以,该学说已经被越来越多学者所接收,也是现在日本破产理论上最有力学说。但即便如此,还是有学者指出了这种学说缺点,认为其“实益在于解释清算组织行为对外效力
14、,但人工雕琢色彩过浓,一样也无法解释清算组织法人和破产人法人之间财产和责任关系难题。”xviii比较起来,大陆法系国家分析破产管理人法律性质是在大陆法建构理性架构内进行,但因为社会现实总是存在着这么那样困难而难以得到理想结果。英美法系国家从实践理性出发,将破产管理人归入最具实践理性品格信托制度中。美国联邦破产法第323条要求,破产受托人是财团代表人,并以自己名义起诉和应诉。xix英国破产法第14条要求,接管人行使其职权时,视其为企业代理人。必需指出是,这种代理关系不一样于通常民法意义上代理关系,而是一个法律上假定代理关系,其目标是为了确保破产债权人利益。在Gomba Holding Ltd v
15、. Homanxx一案中,Hoffmann法官对此作了以下解释:“破产接管人作为企业代理人有义务提供和代理人相关信息。但总来说,这种信息提供是十分有限,因为接管人不一样于一般代理人。尽管名义上她是企业代理人,但实际上她关键任务是实现债权人利益,而且她管理职责仅仅是为了实现这个目标。”有学者表示了类似见解,认为:“接管人关键义务是必需时就介入并充足实现企业财产,从而保障她接收任命并代表其利益债权人关键债权。她对企业或其它债权人并没有负有完整意义上诚信义务,尽管她会因不合适目标行使权力而负担个人责任。”xxi即使Sealy教授对接管人代理人地位和传统受托人作了区分,但她对接管人民事义务概括已经很靠
16、近通常所说诚信义务。相关接管人实质受托人地位,后文将有具体介绍,此不赘述。实际上,现今两大法系日益融合趋势使得不少大陆法系国家愈来愈多地吸收信托制度,引入破产程序中来。笔者认为,在中国现行法律体系下,将破产管理人视为“法定受托人”较为适宜,关键理由以下:其一,破产管理活动和信托关系性质有着内在契合性。“信托关系是财产性,对于信托财产,受托人最少拥有名义上全部权和控制权。”xxii这种财产性价值取向造成具体制度设计是围绕信托财产而展开。信托财产独立性标正确保了财产保值增值。类似,破产程序亦不关心破产人行为,它关键考虑是破产财产管理和分配。破产管理人和债权人和其它利害关系人法律关系是以破产财产为关
17、键而建立起来,这和委托人和受托人法律关系是相通。其二,受信托人民事义务和民事责任在英美法中有着细致而正确要求,能够填补现在中国破产法领域相关破产管理人民事义务和责任要求空白。盖民事责任确实定依靠于民事义务配置,而诚信义务(fiduciary duty)又是“法律所默示最严格责任标准”xxiii,它两大义务群注意义务和忠实义务为认定破产管理人过失提供了客观标准,经过制订法形式或法官衡平方法,使得破产管理人职责和义务体系构筑趋于精细化,克服了代理说、职务说和机关说缺点,为破产管理人这一阶层提供了统一行为标准,有利于这一职业群体发展和壮大。其三,信托制度被证实是最好财产管理制度之一,其在破产领域适用
18、能促进中国财产制度发展和完善。和寄托、协议、代理等财产处理方法相比,信托最少有两方面优势:专业财产管理人士和确定财产受益人。资金雄厚和信誉卓越受托人以其专业管理技能和志识保障着财产管理合理化和科学化,所以信托管理方法是更有效率。在中国,因为现在相关受税法驱动信托还并非主流,利用信托领域关键表现在有效率财产管理上。经过信托管道实现社会财富聚集和分配,是中国目前民商事立法关键目标。xxiv其次,信托制度中独有“受益人标准”xxv要求一项信托必需要有确定受益人,这是实现信托设置目标关键手段。将破产管理人视为受信托人,就可确定该信托受益人是破产债权人和其它利害关系人,受托人不得为侵害受益人利益之事。破
19、产管理活动受益人随之确定,有利于实现破产财产公平分配。所以,从完善中国财产管理和分配角度来看,信托无疑是最好选择。2破产管理人任免及资格相关破产管理人选任方法,各国关键有三种做法:(1)法院任免主义。大陆法系国家多采取这种做法。比如,日本破产法第157条要求:“破产管财人由法院选任。”这种做法法理基础在于,破产含有通常强制实施性质,国家为保护私权而选任破产管理人,由此突出法院在破产管理程序中居主导地位,是民事诉讼中法官职权主义合理延伸。(2)债权人会议任免主义。比如,美国破产法第702条要求,破产受托人由债权人那会议选任。由债权人会议选任破产管理人,能够落实债权人在破产程序中自治精神,充足表现
20、债权人共同意志,是民事诉讼中当事人主义合理延伸。(3)共同任免主义。这种做法以法院任免为标准,但许可债权人会议另行选任,又称为“双轨制”。比如,中国台湾地域破产法第64条要求:“法院为破产宣告时,应选任破产管理人。”第83条又要求:“破产管理人,应就会计师或其它适于管理该破产财团之人中选任之。前项破产管理人,债权人会议得就债权人中另为选任。”德国破产法第27条要求:“宣告破产,破产法院任命1名破产管理人。”第57条又要求:“债权人在任命破产管理人以后接着召开第一次债权人会议上可推选另一人替换该破产管理人。法院仅在被推选者不适合担任此职时方可否决此项选任。”应该说,各国基于本国特有政治、经济、文
21、化、社会心理等原因影响,自然会有自己不一样破产程序设计和特色,甚至侧重不一样程序价值追求。所以,不一样破产管理人选任方法表现了不一样立法理念。时至今日,尽管债权人共同利益在破产程序中仍然居于最关键位置,但各国立法者已经开始意识到其它社会群体利益也应该在破产程序中得到表现。xxvi对破产管理人任免方法选择,在某种程度上是隐藏着对这种多元化立法目标回应。由法院选任破产管理人,便于平衡债权人、债务人和其它利害关系人利益,并可能使破产管理人处于中立和超然地位;但此种选任方法,又可能忽略债权人利益需要,甚而招致债权人不满,同时在很多情况下因为司法程序拖沓而造成缺乏对急发性破产案件有效控制,使得破产财产管
22、理效率低下,不足以使债权人和其它利害关系人(尤其是破产企业工人)利益得到立即满足。而由债权人会议选任破产管理人,则又可能造成管理人置债务人和其它利害关系人利益于不顾尴尬局面。如此说来,二者结合选任模式或许更为合理。正是如此,英国1986年破产法对此做了改善,要求:在个人破产中,在破产裁定作出前,由法院指定临时接管人(interim receiver),在破产裁定作出后,由债权人会议选任正式破产接管人。在企业破产中,债权人能够指定管理人接管人,法院也能够指定管理人。但二者不能同时任职,标准上谁指定管理人接管人,谁就留任。这种要求,避免了单一任免机制僵化性,能够有效地确保破产财产立即处于审慎管理之
23、下,同时表现了债权人和其它利害关系人合理要求。这种双轨制任免机制对破产管理人负担民事责任主动影响是显而易见。在纯粹法院任免主义下,会产生很多问题:破产管理人产生违法渎职行为是个人责任抑或单位责任?如系单位责任,其负担依据何在?如系个人责任,其责任财产从何而来,且在法院强制任命情况下要求其对过失渎职行为负责,于理是否通达?在产生过失责任时,破产管理人能否引使用方法院指令作为法定免责事由?假如能够,应在多大程度上许可这种抗辩?以上种种问题全部不能在法院任命做法中得四处理。相反,纯粹债权人会议任免主义只能造成破产财产分配过分向债权人倾斜,轻易使蕴涵国家公权力强制实施程序沦为部分群体满足私欲工具,不利
24、于社会经济生活平稳安定。共同任免主义强调法院在债权人会议成立之前对破产管理人任命,以保障破产财产管理稳定和延续,债权人会议变更权限设置是为了促进债权人主动行使权利,谨慎地选择受托人。因为破产管理人是“法定受托人”,其民事责任认定标准和赔偿范围全部是法定,需要形成统一要求。法院任命抑或债权人会议任命,通常全部不影响破产管理人民事责任性质。当过失造成破产财产受损时,破产管理人应根据受信托人义务标准负担对应民事责任。只有在债权人会议行使任命权后,经过约定方法提升了破产管理人注意义务和忠实义务标准,从而造成破产管理人负担了约定民事责任而非法定民事责任时,这种法定信托责任才会被突破。这种浮动是主动,它既
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